Drept jurisprudențial (comun)

Harta țărilor după sistemul de drept (în roșu țările cu drept comun).

Dreptul jurisprudențial sau sistemul de drept comun (din eng. common law, case law, judge-made law) este sistemul juridic dezvoltat pe baza jurisprudenței instanțelor de judecată,[1][2][3] spre deosebire de sistemul de "drept civil" (din eng. civil law) care este dezvoltat, cu precădere, de către Parlament și de către Executiv.

În sistemele de drept comun dreptul este elaborat și/sau modificat de către judecători pe baza principiului stare decisis: decizia din cadrul unui proces, aflat pe rolul unei instanțe, este luată având în vedere deciziile luate in procese din trecut și aceasta, la rândul ei, afectează dreptul care va fi aplicat în cazurile viitoare.[4] Dacă o instanță constată că un litigiu similar cu cel de față a fost soluționat în trecut, instanța este, de regulă, obligată să urmeze raționamentul aplicat în hotărârea anterioară. Totuși, dacă instanța constată că litigiul actual este fundamental diferit de toate cazurile anterioare (o „chestiune de primă impresie”), iar legislația (denumită și „drept pozitiv”) este fie tăcută, fie ambiguă cu privire la chestiunea juridică, judecătorii au autoritatea și obligația de a soluționa problema.[5] Opinia juridică în hotărârea unui judecător în cadrul dreptului comun se adaugă la deciziile anterioare ca precedent pentru a obliga viitorii judecători și părți, cu excepția cazului în care este revocată prin evoluții ulterioare ale jurisprudenței sau prin legislație ulterioară.[6]

Sistemul de drept comun, denumit astfel deoarece era „comun” tuturor curților regelui din Anglia, își are originea în practicile curților regilor englezi din secolele care au urmat cuceririi normande din 1066. Anglia a răspândit sistemul juridic englez pe întreg teritoriul Insulelor Britanice, mai întâi în Țara Galilor, apoi în Irlanda și în coloniile de peste mări; acest proces a continuat și în perioada Imperiului Britanic. Multe foste colonii păstrează și astăzi sistemul de drept comun. Aceste sisteme de drept comun sunt sisteme juridice care acordă o mare importanță precedentului judiciar și stilului de raționament moștenit din sistemul juridic englez.[7][8][9][10]

Termenul „drept comun”, referindu-se la corpul de drept creat de către instanțe,[3][11] este adesea distins de dreptul statutar și reglementările administrative, care sunt legi adoptate de legislativ și, respectiv, de executiv. În sistemele juridice care urmează dreptul comun, precedentul judiciar este considerat în contrast și pe picior de egalitate cu actele normative (legile adoptate de parlament). Celălalt sistem juridic major utilizat de țări este dreptul civil, care codifică principiile sale juridice în coduri legale și nu tratează opiniile judiciare ca fiind obligatorii.

Astăzi, un terț din populația lumii trăiește în jurisdicții de drept comun sau în sisteme juridice mixte care combină dreptul comun cu dreptul civil, printre care Africa de Sud, Antigua și Barbuda, Australia, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belize, Botswana, Camerun, Canada (atât sistemul federal, cât și toate provinciile sale, cu excepția Quebecului), Cipru, Dominica, Fiji, Ghana, Grenada, Guyana, Hong Kong, India, Irlanda, Israel, Jamaica, Kenya, Liberia, Malaezia, Malta, Insulele Marshall, Micronezia, Myanmar, Namibia, Nauru, Noua Zeelandă, Nigeria, Pakistan, Palau, Papua Noua Guinee, Filipine, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Trinidad și Tobago, Regatul Unit (inclusiv teritoriile sale de peste mări, cum ar fi Gibraltar), Statele Unite (atât sistemul federal, cât și 49 din cele 50 de state), și Zimbabwe.

Conform Black's Law Dictionary, dreptul comun este „corpul de drept derivat din hotărârile instanțelor judecătorești, mai degrabă decât din legi sau constituții”.[12] Jurisdicțiile legale care utilizează dreptul comun ca precedent sunt numite „jurisdicții de drept comun”, în contrast cu jurisdicțiile care nu folosesc dreptul comun ca precedent, care sunt numite „jurisdicții de drept civil” sau „jurisdicții de drept codificat”.[12][8]

Până la începutul secolului al XX-lea, se considera pe scară largă că dreptul comun își derivă autoritatea din obiceiurile străvechi ale anglo-saxonilor. Până bine în secolul al XIX-lea, dreptul comun era încă definit ca un drept vechi, necodificat, în dicționarele juridice, inclusiv Bouvier's Law Dictionary și Black's Law Dictionary.[13] Noțiunea de „drept creat de judecători” a fost introdusă de Jeremy Bentham ca o critică la adresa acestei pretenții a profesiei juridice, însă acceptarea teoriei declarative a dreptului comun formulată de William Blackstone a fost aproape universală timp de secole.[11]

Mulți autori notabili au adoptat în cele din urmă definiția modernă a dreptului comun ca jurisprudență sau ratio decidendi care este obligatorie ca precedent, printre aceștia numărându-se A. V. Dicey, William Markby, Oliver Wendell Holmes, John Austin, Roscoe Pound și Ezra Ripley Thayer.[11]

Principii de bază ale dreptului comun

[modificare | modificare sursă]

Soluționarea cauzelor în dreptul comun

[modificare | modificare sursă]

Într-o jurisdicție de drept comun, sunt necesare mai multe etape de cercetare și analiză pentru a stabili „care este legea” într-o situație dată.[14] În primul rând, trebuie constatate faptele. Apoi, trebuie identificate actele normative și hotărârile judecătorești relevante. Urmează extragerea principiilor, analogiilor și declarațiilor instanțelor cu privire la ceea ce acestea consideră important pentru a anticipa cum ar putea decide o instanță pe baza faptelor din cazul actual. Deciziile mai recente și cele ale instanțelor superioare sau ale legislativului au mai multă autoritate decât cazurile anterioare și cele ale instanțelor inferioare.[15] În final, se integrează toate liniile directoare și raționamentele enunțate, stabilindu-se „care este legea”. Apoi, legea este aplicată faptelor.

În practică, sistemele de drept comun sunt considerabil mai complexe decât sistemul simplificat descris mai sus. Hotărârile unei instanțe sunt obligatorii doar într-o anumită jurisdicție, și chiar și în cadrul acelei jurisdicții, unele instanțe au mai multă autoritate decât altele. De exemplu, în majoritatea jurisdicțiilor, hotărârile instanțelor de apel sunt obligatorii pentru instanțele inferioare din aceeași jurisdicție și pentru hotărârile viitoare ale aceleiași instanțe de apel, dar hotărârile instanțelor inferioare au doar valoare de precedent persuasiv, fără a fi obligatorii. Interacțiunile dintre dreptul comun, dreptul constituțional, dreptul statutar și dreptul reglementar generează, de asemenea, o complexitate considerabilă.

Dreptul comun evoluează pentru a răspunde nevoilor sociale în schimbare și unei înțelegeri juridice aprofundate

[modificare | modificare sursă]

Oliver Wendell Holmes Jr. a avertizat că „formularea corectă a principiilor generale în dreptul comun și constituțional... se conturează treptat, din consensul care se formează dintr-o multitudine de decizii judecătorești anterioare particularizate”.[16] Judecătorul Cardozo a observat că „dreptul comun nu operează pe baza unor adevăruri preexistente de validitate universală și inflexibilă, de la care să derive concluzii prin deducție", ci „[m]etoda sa este inductivă și își formulează generalizările din cazuri particulare”.[17]

Dreptul comun este mai flexibil decât dreptul statutar. În primul rând, instanțele de drept comun nu sunt strict legate de precedent, ci pot (atunci când există un motiv extraordinar de bine întemeiat) să reinterpreteze și să revizuiască legea, fără intervenția legislativă, pentru a se adapta la noile tendințe în filozofia politică, juridică și socială. În al doilea rând, dreptul comun evoluează printr-o serie de pași treptati, care elaborează gradual toate detaliile, astfel încât, pe parcursul unui deceniu sau mai mult, legea poate suferi modificări treptate, dar fără o ruptură bruscă, reducând astfel efectele perturbatoare.[18] În contrast cu incrementalismul dreptului comun, procesul de legiferare este foarte dificil de inițiat, deoarece munca începe cu mult înainte de simpla introducere a unui proiect de lege. Odată ce legislația este introdusă, procesul de adoptare este lung, implicând sistemul de comisii, dezbateri, posibilitatea unei comisii de mediere, votul și aprobarea șefului de stat. Din cauza acestui proces complex, este necesară îndeplinirea multor condiții pentru ca legea să fie adoptată.[19]

Un exemplu al schimbării graduale care caracterizează evoluția dreptului comun este schimbarea graduală a răspunderii delictuale. Regula tradițională a dreptului comun, în cea mai mare parte a secolului XIX, era că un reclamant nu putea obține despăgubiri pentru producția sau distribuția neglijentă a unui instrument dăunător de către un pârât, decât dacă între reclamant și pârât exista o „privity de contract” (o relație contractuală directă). Astfel, doar cumpărătorul imediat putea solicita despăgubiri pentru un defect de produs, iar dacă o componentă era fabricată din piese provenite de la diferiți furnizori, cumpărătorul final nu putea solicita despăgubiri pentru vătămările cauzate de un defect al componentei. Într-un caz englez din 1842, Winterbottom v. Wright,[20] serviciul poștal avea un contract cu Wright pentru întreținerea trăsurilor sale. Winterbottom era șofer pentru poștă. Când trăsura s-a defectat și l-a rănit pe Winterbottom, acesta l-a dat în judecată pe Wright. Instanța Winterbottom a recunoscut că ar exista „consecințe absurde și scandaloase” dacă o persoană vătămată ar putea da în judecată orice persoană implicată periferic și a realizat că trebuia să stabilească o limită a legăturii cauzale între comportamentul neglijent și vătămare. Instanța s-a uitat la relațiile contractuale și a hotărât că răspunderea se extinde doar până la persoana aflată în „privity de contract” cu partea neglijentă.

O primă excepție de la această regulă a apărut în 1852, în cazul Thomas v. Winchester,[21] când instanța supremă din New York a decis că etichetarea greșită a unei otrăvuri ca fiind o plantă inofensivă și vânzarea acestei otrăvuri etichetate greșit printr-un intermediar care urma să o revândă pune „viața umană în pericol iminent”. Thomas s-a bazat pe această decizie pentru a crea o excepție de la regula „privity de contract”. În 1909, New York a decis în Statler v. Ray Mfg. Co.[22] că un producător de urne pentru cafea era răspunzător civil pentru vătămările suferite de o persoană atunci când urna a explodat, deoarece urna „era de o asemenea natură încât, atunci când era utilizată pentru scopurile pentru care a fost proiectată, era susceptibilă să devină o sursă de mare pericol pentru multe persoane dacă nu era construită cu grijă și corect”.

Totuși, regula „privity de contract” a supraviețuit. În cazul Cadillac Motor Car Co. v. Johnson (decis în 1915 de Instanța Supremă Federală pentru New York și câteva state învecinate),[23] instanța a stabilit că un proprietar de automobil nu putea obține despăgubiri pentru vătămări cauzate de o roată defectă, atunci când proprietarul automobilului avea un contract doar cu dealerul auto și nu cu producătorul, chiar dacă „nu era nicio îndoială că roata era fabricată din lemn uscat și 'necorespunzător', total insuficient pentru scopurile sale”. Instanța Cadillac a fost dispusă să recunoască faptul că jurisprudența susținea excepții pentru „un articol periculos prin natura sa sau care este susceptibil să devină astfel în cursul utilizării obișnuite preconizate de producător”. Cu toate acestea, a hotărât instanța Cadillac, „cine fabrică articole periculoase doar dacă sunt defecte sau instalate defectuos, de exemplu, mese, scaune, tablouri sau oglinzi suspendate pe pereți, trăsuri, automobile și altele asemenea, nu este responsabil față de terți pentru vătămările cauzate de acestea, cu excepția cazurilor de vătămare în mod intenționat sau fraudă”.

În final, în celebrul caz MacPherson v. Buick Motor Co. din 1916,[24] judecătorul Benjamin Cardozo de la Instanța Supremă din New York a derivat un principiu mai amplu din aceste cazuri anterioare. Faptele erau aproape identice cu cele din Cadillac de acum un an: o roată de la un producător de roți a fost vândută către Buick, apoi către un dealer și, în final, către MacPherson, iar roata a cedat, provocându-i vătămări lui MacPherson. Judecătorul Cardozo a stabilit:

Este posibil ca Statler v. Ray Mfg. Co. să fi extins regula stabilită în Thomas v. Winchester. Dacă este așa, această instanță se angajează în această extindere. Pârâtul susține că lucrurile extrem de periculoase pentru viață sunt otravuri, explozibili, arme mortale—lucruri al căror scop normal este de a vătăma sau distruge. Dar, indiferent de regula din Thomas v. Winchester, aceasta nu mai are acum această semnificație restrânsă. O schelă (Devlin v. Smith, supra) nu este în mod inerent un instrument distrugător. Devine distrugătoare doar dacă este construită defectuos. O urnă mare pentru cafea (Statler v. Ray Mfg. Co., supra) poate avea, dacă este fabricată neglijent, potențialul de pericol, dar nimeni nu o consideră un instrument al cărui scop normal este distrugerea. Ceea ce este adevărat pentru urna de cafea este la fel de adevărat și pentru sticlele de apă carbogazoasă (Torgesen v. Schultz, 192 N. Y. 156). Am menționat doar cazuri din această instanță. Dar regula a primit o extindere similară și în instanțele noastre de apel intermediar. În Burke v. Ireland (26 App. Div. 487), într-o opinie a judecătorului CULLEN, a fost aplicată unui constructor care a construit o clădire defectuoasă; în Kahner v. Otis Elevator Co. (96 App. Div. 169) la fabricantul unui ascensor; în Davies v. Pelham Hod Elevating Co. (65 Hun, 573; confirmat în această instanță fără opinie, 146 N. Y. 363) la un antreprenor care a furnizat o sfoară defectuoasă cu cunoștința scopului pentru care urma să fie utilizată. Nu suntem obligați în acest moment să aprobăm sau să dezaprobăm aplicarea regulii în aceste cazuri. Este suficient că acestea contribuie la caracterizarea tendinței gândirii judiciare. Prin urmare, considerăm că principiul din Thomas v. Winchester nu este limitat la otravuri, explozibili și lucruri de aceeași natură, adică lucruri care, în funcționarea lor normală, sunt instrumente de distrugere. Dacă natura unui lucru este astfel încât este rezonabil de sigur că va pune viața și integritatea fizică în pericol atunci când este fabricat neglijent, atunci este considerat un lucru periculos. Natura sa oferă un avertisment cu privire la consecințele așteptate. Dacă la elementul de pericol se adaugă cunoștința că lucrul va fi utilizat de persoane altele decât cumpărătorul și utilizat fără noi teste, atunci, indiferent de contract, producătorul acestui lucru periculos are datoria de a-l fabrica cu grijă. ... Trebuie să existe cunoștință despre un pericol, nu doar posibil, ci și probabil.

Noua „regulă” enunțată de Cardozo nu apare în niciun caz precedent, dar poate fi dedusă ca o sinteză a principiului „lucrului periculos” stabilit în cazurile anterioare, extinzându-l la „pericolul previzibil”, chiar și atunci când „scopurile pentru care a fost proiectat” nu constituiau în mod direct „o sursă de mare pericol”. Cazul MacPherson v. Buick Motor Co. se prezintă ca o evoluție previzibilă a dreptului, nu ca o schimbare bruscă. Cardozo continuă să adere la principiul din Thomas v. Winchester, conform căruia trebuie evitate „consecințele absurde și scandaloase”, stabilind astfel o nouă limită în ultima propoziție citată mai sus: „Trebuie să existe cunoștință despre un pericol, nu doar posibil, ci și probabil.” Astfel, MacPherson v. Buick Motor Co. a abrogat dreptul comun anterior prin eliminarea completă a regulii „privity-ului de contract” care decurgea dintr-o relație contractuală între părți. În schimb, factorul esențial în determinarea limitei este natura lucrului vândut și utilizările previzibile pe care cumpărătorii ulteriori le-ar face din acel lucru.

Exemplul evoluției dreptului răspunderii civile delictuale prezentat în paragrafele anterioare ilustrează două principii esențiale:

  1. Dreptul comun evoluează, această evoluție fiind sub responsabilitatea judecătorilor, iar aceștia au „creat drept” timp de sute de ani.[25]
  2. Motivele expuse în cadrul unei decizii sunt adesea mai importante pe termen lung decât rezultatul soluționării cazului respectiv.

Acesta este motivul pentru care opiniile judiciare sunt, de regulă, detaliate și oferă raționamente și politici care pot fi luate în considerare în judecarea cazurilor viitoare, spre deosebire de regulile stricte, de obicei prevăzute în statute.

Publicarea hotărârilor judiciare

[modificare | modificare sursă]

Toate sistemele juridice se bazează pe publicarea scrisă a legii,[26] pentru a asigura accesibilitatea acesteia pentru toți. Deciziile de drept comun sunt publicate în rapoarte juridice pentru a fi consultate de avocați, instanțe și de către publicul larg.[27]

După Revoluția Americană, Massachusetts a devenit primul stat care a instituit un Reporter Oficial al Deciziilor. Pe măsură ce statele mai recente aveau nevoie de lege, adesea se îndreptau întâi către Rapoartele din Massachusetts pentru a găsi precedente autoritare care să servească drept bază pentru propriul lor drept comun.[26] Instanțele federale din Statele Unite s-au bazat pe edituri private până după Războiul Civil și au început să publice deciziile ca o funcție guvernamentală abia în 1874. West Publishing din Minnesota este cel mai mare editor privat de rapoarte juridice din Statele Unite. Editurile guvernamentale emit de obicei doar deciziile „în forma brută”, în timp ce editorii din sectorul privat adaugă adesea indexări, inclusiv referințe la principiile esențiale ale dreptului comun implicat, analize editoriale și alte instrumente similare de căutare.

Comparație cu dreptul statutar

[modificare | modificare sursă]

În general, legile sunt considerate a avea prioritate față de dreptul comun. Ele pot codifica dreptul comun existent, pot crea noi cauze de acțiune care nu existau anterior în dreptul comun,[a] sau pot abroga legislativ dreptul comun. Dreptul comun are încă aplicabilitate practică în anumite domenii ale dreptului. Exemple de acest tip sunt dreptul contractelor și dreptul delictual.[28][25]

„Legiferarea de pe bancă”

[modificare | modificare sursă]

În etapele anterioare ale dezvoltării sistemelor legale moderne și ale guvernării, instanțele își exercitau autoritatea prin realizarea unei funcții esențialmente legislative, așa cum a descris Roscoe Pound, un specialist american în domeniul dreptului și decan al Facultății de Drept de la Universitatea Harvard. Pe măsură ce legislația a devenit mai cuprinzătoare, instanțele au început să opereze în limite mai restrânse de interpretare a legii.[29] [30]

Jeremy Bentham a criticat în mod faimos legiferarea de către instanțe, pledând pentru codificare și pentru decizii judiciare mai restrânse. Pound comentează că criticii legiferării judiciare nu sunt întotdeauna consistenți – uneori susțin pozițiile lui Bentham, denunțând depășirea competenței judiciare, iar alteori sunt nemulțumiți de reticența instanțelor de a aborda problemele într-o manieră amplă și de a utiliza jurisprudența ca instrument de remediere a anumitor provocări la adresa dreptului stabilit.[31] Oliver Wendell Holmes, un judecător al Curții Supreme a Statelor Unite, a redactat odată o opinie discordantă în care a scris:: „judecătorii fac și trebuie să facă legislație.”[32]

Interpretarea legilor

[modificare | modificare sursă]

Există o maximă juridică controversată în dreptul american care afirmă că „Legile care derogă de la dreptul comun ar trebui interpretate restrâns”. Henry Campbell Black, fondatorul dicționarului juridic de referință „Black's Law Dictionary”, a scris odată că această maximă „nu mai are niciun fundament rațional”. Este în general asociată cu perioada Lochner a Curții Supreme a Statelor Unite.[33]

Presumpția este că legiuitorii pot elimina drepturile de drept comun, dar jurisprudența modernă va căuta scopul legislativ sau intenția legislativă și va aplica reguli de interpretare a legii, cum ar fi regula sensului literal, pentru a ajunge la decizii. Așa cum a explicat Curtea Supremă a Statelor Unite în cauza United States v. Texas, 507 U.S. 529 (1993):

La fel de bine înrădăcinat este principiul conform căruia "[s]tatutele care invadează dreptul comun ... trebuie interpretate cu o prezumție favorabilă menținerii principiilor de lungă durată și bine cunoscute, exceptând cazurile în care un scop legislativ contrar este evident. Isbrandtsen Co. v. Johnson, 343 U.S. 779, 783 (1952); Astoria Federal Savings & Loan Assn. v. Solimino, 501 U.S. 104, 108 (1991). În astfel de cazuri, Congresul nu scrie pe o pagină albă. Astoria, 501 U.S. la 108. Pentru a abroga un principiu de drept comun, statutul trebuie să "abordeze direct" problema tratată de dreptul comun. Mobil Oil Corp. v. Higginbotham, 436 U.S. 618, 625 (1978); Milwaukee v. Illinois, 451 U.S. 304, 315 (1981).

Ca un alt exemplu, în 1877,[34] Curtea Supremă a Statelor Unite a hotărât că un statut din Michigan care stabilea reguli pentru solemnizarea căsătoriilor nu a abrogat căsătoriile existente conform dreptului comun, deoarece statutul nu impunea în mod expres solemnizarea conformă cu legea și era tăcut în ceea ce privește dreptul comun preexistent.

Deciziile judiciare care analizează, interpretează și stabilesc limitele și distincțiile fine în cadrul actelor normative adoptate de alte autorități sunt uneori denumite „drept comun de completare”. Acest termen include interpretarea judiciară a legilor fundamentale, cum ar fi Constituția Statelor Unite, a actelor normative legislative și a reglementărilor emise de agenții, precum și aplicarea legii la faptele specifice.[35]

Abrogarea precedentului—limitele principiului stare decisis

[modificare | modificare sursă]

În Anglia și Țara Galilor și în Irlanda de Nord, începând cu anul 2009, Curtea Supremă a Regatului Unit are autoritatea de a abroga și de a unifica deciziile instanțelor inferioare în materie penală; este instanța de apel finală pentru cazurile de drept civil în toate cele trei componente ale Regatului Unit, dar nu și pentru cazurile de drept penal în Scoția, unde această competență aparține, în schimb, Înaltei Curți de Justiție a Scoției (cu excepția problemelor de drept legate de materii rezervate, cum ar fi devoluția și drepturile omului). Între 1966 și 2009, această competență era deținută de Camera Lorzilor, conform Declarației de Practică din 1966.[36]

Instanțele federale din Statele Unite sunt împărțite în douăsprezece circuite regionale, fiecare având un tribunal de apeluri (plus un al treisprezecelea, Curtea de Apel pentru Circuitul Federal, care soluționează apeluri în cazuri de brevete și cazuri împotriva guvernului federal, fără limitare geografică). Deciziile unei instanțe de apel sunt obligatorii pentru instanțele de district din acel circuit și pentru instanța de apel însăși, dar au doar caracter persuasiv în alte circuite. Deciziile instanțelor de district nu constituie precedent obligatoriu, ci doar autoritate persuasivă.

Majoritatea curților de apel federale din Statele Unite au adoptat o regulă conform căreia, în cazul unui conflict între deciziile panelurilor (majoritatea curților de apel funcționează aproape întotdeauna în paneluri de trei judecători), decizia panelului anterior este cea care prevalează, iar o decizie a unui panel poate fi abrogată doar de curtea de apel care se întrunește en banc (adică, de toți judecătorii activi ai curții) sau de o instanță superioară.[37] În aceste curți, decizia mai veche rămâne aplicabilă atunci când problema este adusă în discuție pentru a treia oară.

Alte instanțe, de exemplu, Curtea de Apel pentru Circuitul Federal (anterior cunoscută sub numele de Curtea de Apel pentru Vamă și Brevete) și Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite ale Americii, funcționează întotdeauna în plen și, prin urmare, decizia ulterioară prevalează. Aceste instanțe, în esență, abrogă toate cazurile anterioare cu fiecare nou caz, iar cazurile mai vechi persistă doar în măsura în care nu sunt în conflict cu cazurile mai recente. Interpretările acestor instanțe—de exemplu, interpretările Curții Supreme de Justiție privind Constituția sau statuturile federale—rămân stabile doar atâta timp cât interpretarea anterioară beneficiază de suportul majorității instanței. Deciziile mai vechi continuă să fie aplicabile datorită unei combinații de convingere că decizia veche este corectă și că nu este suficient de eronată pentru a fi abrogată.

Sistemul federal al Canadei, descris mai jos, evită variabilitatea regională a dreptului federal prin atribuirea competenței naționale atât instanțelor federale de apel de nivel superior, cât și celor de nivel inferior.

Dreptul comun ca fundament pentru economiile comerciale

[modificare | modificare sursă]

Dependența de opiniile juridice reprezintă un punct forte al sistemelor de drept comun și contribuie semnificativ la robustețea sistemelor comerciale din Regatul Unit și Statele Unite. Deoarece există orientări relativ precise asupra aproape fiecărei probleme, părțile (în special părțile comerciale) pot prezice dacă un curs de acțiune propus este probabil să fie legal sau ilegal și au o anumită certitudine în ceea ce privește consistența deciziilor judiciare.[38] Așa cum a exprimat celebrul judecător Louis Brandeis, „în majoritatea cazurilor, este mai important ca regula de drept aplicabilă să fie stabilită decât să fie stabilită corect”.[39] Această capacitate de a prezice oferă mai multă libertate pentru a se apropia de limitele legii.[40] De exemplu, multe contracte comerciale sunt mai eficiente din punct de vedere economic și generează mai multă valoare, deoarece părțile știu dinainte că aranjamentul propus, deși poate aproape de limită, este aproape sigur legal. Ziarele, entitățile finanțate de contribuabili cu anumite afilieri religioase și partidele politice pot obține orientări destul de clare privind limitele în cadrul cărora se aplică drepturile lor de libertate de exprimare.

În contrast, în jurisdicțiile în care respectul față de precedent este foarte slab, problemele de drept subtile sunt redeterminate de fiecare dată când apar, ceea ce face ca consistența și previzibilitatea să fie mai dificile, iar procedurile mult mai îndelungate decât ar fi necesar, deoarece părțile nu pot conta pe declarațiile scrise de drept ca ghiduri de încredere.[38] În jurisdicțiile care nu au o loialitate puternică față de un corp extins de precedent, părțile beneficiază de mai puține orientări a priori (cu excepția cazului în care legislația scrisă este foarte clară și actualizată) și trebuie adesea să lase o „margine de siguranță” mai mare de oportunități neexploatate, iar soluțiile finale sunt atinse doar după cheltuieli semnificativ mai mari cu onorariile legale.

Aceasta este motivul pentru alegerea frecventă a legislației din statul New York în contractele comerciale,[41] chiar și atunci când niciuna dintre părți nu are contacte extinse cu New York—și, remarcabil, chiar și atunci când niciuna dintre părți nu are contacte cu Statele Unite.[41] Contractele comerciale includ aproape întotdeauna o „clauză de alegere a legii” pentru a reduce incertitudinea. Destul de surprinzător, contractele din întreaga lume (de exemplu, contracte implicând părți din Japonia, Franța și Germania, și din majoritatea altor state ale Statelor Unite) aleg adesea legislația din New York, chiar și atunci când legătura dintre părți și tranzacția cu New York este destul de slabă. Datorită istoricului său ca centru comercial al Statelor Unite, dreptul comun din New York are o adâncime și o previzibilitate care nu sunt (încă) disponibile în alte jurisdicții din Statele Unite. În mod similar, corporațiile americane sunt adesea constituite conform legislației corporative din Delaware, iar contractele americane referitoare la probleme de drept corporativ (fuziuni și achiziții de companii, drepturile acționarilor etc.) includ o clauză de alegere a legislației din Delaware, datorită corpusului extins de lege din Delaware pe aceste subiecte.[42] Pe de altă parte, unele alte jurisdicții au corpuri de lege suficient de dezvoltate încât părțile nu au o motivație reală pentru a alege legea unei jurisdicții străine (de exemplu, Anglia și Țara Galilor, și statul California), dar nu sunt încă complet dezvoltate încât părțile fără nicio relație cu jurisdicția respectivă să aleagă acea lege.[43] În afara Statelor Unite, părțile care se află în jurisdicții diferite aleg adesea legea Angliei și Țării Galilor, în special atunci când părțile sunt fiecare în foste colonii britanice și membre ale Comunitatea Națiunilor. Tema comună în toate cazurile este că părțile comerciale caută previzibilitate și simplitate în relațiile lor contractuale și aleg frecvent legea unei jurisdicții de drept comun cu un corpus bine dezvoltat de drept comun pentru a obține acest rezultat.

În mod similar, pentru litigiile comerciale care decurg din delicte imprevizibile (spre deosebire de clauzele de alegere a legii prevăzute în contracte, discutate în paragraful anterior), anumite jurisdicții atrag o proporție neobișnuit de mare de cazuri, datorită predictibilității oferite de profunzimea jurisprudenței. De exemplu, Londra este considerată centrul de frunte pentru litigiile în materie de drept maritim.[44]

Aceasta nu înseamnă că dreptul comun este superior în toate situațiile. De exemplu, dreptul civil poate fi mai clar decât jurisprudența atunci când legiuitorul a avut previziunea și diligența necesare pentru a reglementa setul precis de fapte aplicabile unei situații particulare. Din acest motiv, legile de drept civil tind să fie oarecum mai detaliate decât legile elaborate de legiuitorii de drept comun—dar, în schimb, acest lucru tinde să facă legea mai greu de citit.

Înțelesul Common-Law-ului

[modificare | modificare sursă]

Aspectul original al Common-Law -ului este reprezentat de coexistența a trei subsisteme normative, autonome și paralele, care reglementează uneori diferit sau contradictoriu, relațiile sociale: Common-Law în sens restrâns, Equity și Statute-Law. Ele exprimă cele trei izvoare principale ale dreptului englez. Cel mai vechi dintre ele este Common-Law. Acest termen poate fi înțeles prin două accepțiuni. În sens larg este denumit marele sistem de drept de origine engleză. În sens restrâns, termenul indică unul din cele trei izvoare sau subsisteme, dar rămâne cea mai fundamentală parte a dreptului englez.

Common-Law provine din commune Iey - legea comună și își găsește în cutumele aflate în vigoare înainte de cucerirea normandă și care au fost menținute printr-o declarație a lui Wilhelm Cuceritorul. El reflectă opera de unificare acestor cutume locale într-un drept comun pentru întregul regat englez. După cucerirea normandă exista un mare număr de organe jursdicționale care aplicau fiecare cutume și reglementări diferite. Curtea regală (instanța regală) reprezenta o jurisdicție de excepție. Cu timpul de aici s-au desprins Curțile regale de Justiție. În secolul al XIII-lea existau trei astfel de curți:

  • Curtea eșichierului (Exchequeur), competentă în materie financiară;
  • Curtea plângerilor comune (Common Pleas), competentă în materia proprietății funciare și a posesiunii imobiliare;
  • Curtea băncii regelui (Kings Bench), competentă în materie penală și de tulburare a păcii regelui. Cu timpul diviziunea de competență dintre cele trei Curți a dispărut fiecare din ele dobândind o competență generală.

Curtea regală funcționa în "circuite" adică se deplasa în fiecare regiune și dispensa dreptatea recunoscând dreptul cutumier local la nivel declarativ dar subminându-l în fapt prin impunerea soluțiilor propriilor ei judecători[45]. Procesul de unificare a integrat astfel o parte din dreptul popular (anglo-saxon) - de exemplu sistemul cu jurați, rezolvările juridice pe baza de ordalii și practica scoaterii în afara legii (adică de sub protecția legii) [46] - alături de soluțiile raționale oferite de judecătorii curților regale. După Reformă, sistemul a fost criticat atât pentru includerea rămășițelor cu caracter tribal - gen ordaliile - cât și pentru mecanismul de soluționare bazat pe decizia judecătorului-creator-de-lege și cu valoare de precedent (unii dintre membrii a două grupuri cetățenești au cerut reformarea sistemului în sensul unei raționalizări[47] și codificări a lui, anume Levellers - meseriași și soldați - și "Diggers" - protocomuniști protestanți apăruți și ei în timpul Războiului civil englez[48]; principala critică a unui sistem în majoritate necodificat și ale cărei noi soluții se bazează pe judecătorul-legislator[49], se reducea oarecum la imprevizibilitatea sistemului[50], însă toate cererile reformatorilor au fost ulterior respinse (până și aceea a anglicizării limbii în curțile de judecată, în 1658 revenindu-se, în timpul dictaturii cromwelliene, la "franceza juridică")[51]. În secolul al XVIII-lea, Jeremy Bentham relua propunerile reformatorilor din timpul războiului civil, propunând codificarea common law, pentru a "pune astfel capăt manipulărilor și jargonului cvasipreoțesc din justiție." - [52] și un secol mai târziu Max Weber concluziona că "nu poate apărea un sistem legal rațional, cât timp profesia este dominată de cei care o practică (așa cum se întâmplă în Anglia și cum se întâmpla în Roma antică."[53]. Timpul pare a-i da dreptate sociologului german, dacă se ia în considerare că în Canada secolului XXI principiile iraționale - și medievale - ale "common law" sunt încă în vigoare și servesc unor înalți funcționari ai statului în încercarea lor de a se eschiva de responsabilitatea în fața justiției când e vorba despre faptele[54] lor abuzive și ilegale: în februarie 2013, fostul vicerege (guvernator) al provinciei canadiene Québec, doamna Lise Thibault, folosește "common law"[55], mai precis principiul specific dreptului britanic și încă în vigoare[56] în legislația canadiană numit "Queen can do no wrong" ("Regina nu poate face nici un rău") pentru a încerca să scape de urmărire civilă și penală pentru fraudă, delapidare și fals în acte.

  1. ^ Garner, Bryan A. () [1995]. A Dictionary of Modern Legal UsageNecesită înregistrare gratuită (ed. 2nd, revised). New York: Oxford University Press. p. 177. ISBN 9780195077698. In modern usage, common law is contrasted with a number of other terms. First, in denoting the body of judge-made law based on that developed in England... [P]erhaps most commonly within Anglo-American jurisdictions, common law is contrasted with statutory law ... 
  2. ^ Black's Law Dictionary – Common law (ed. 10th). . p. 334. 1. The body of law derived from judicial decisions, rather than from statutes or constitutions; [synonym] CASE LAW [contrast to] STATUTORY LAW. 
  3. ^ a b "The common law is not a brooding omnipresence in the sky, but the articulate voice of some sovereign or quasi sovereign that can be identified," Southern Pacific Company v. Jensen, 244 U.S. 205, 222 (1917) (Oliver Wendell Holmes, dissenting). By the early 20th century, legal professionals had come to reject any idea of a higher or natural law, or a law above the law. The law arises through the act of a sovereign, whether that sovereign speaks through a legislature, executive, or judicial officer.
  4. ^ Karl Llewellyn, The Common Law Tradition: Deciding Appeals at 77–87, Little, Brown, Boston MA (1960)
  5. ^ Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803) ("Este în mod emphatic competența și datoria puterii judiciare de a interpreta ce este legea. Cei care aplică norma în cazuri particulare trebuie, în mod necesar, să explice și să interpreteze acea normă. Dacă două norme sunt în conflict, instanțele trebuie să decidă asupra aplicării fiecărei norme.")
  6. ^ Marbury v Madison, 5 U.S. 137 (1803)
  7. ^ Black's Law Dictionary – Common law (ed. 10th). . p. 334. 2. Sistemul de drept bazat pe sistemul juridic englezesc, în contrast cu un sistem de drept civil; sistemul anglo-american de concepte juridice, împreună cu tehnicile de aplicare a acestora, care constituie baza dreptului în jurisdicțiile unde se aplică acest sistem... 
  8. ^ a b Garner, Bryan A. (). A Dictionary of Modern Legal UsageNecesită înregistrare gratuită (ed. 2nd, revised). New York: Oxford University Press. ISBN 9780195077698. „dreptul comun” este comparat de juriștii care se ocupă de compararea sistemelor juridice cu dreptul civil. 
  9. ^ Washington Probate, "Estate Planning & Probate Glossary", Washington (State) Probate, s.v. "common law" Arhivat în , la Archive-It, 8 December 2008:, retrieved on 7 November 2009. "2. Sistemul de drept dezvoltat în Anglia și bazat pe deciziile anterioare ale instanțelor judecătorești, pe doctrinele implicite în aceste decizii și pe obiceiuri și uzanțe, mai degrabă decât pe dreptul codificat. Contrast: DREPT CIVIL."
  10. ^ Charles Arnold-Baker, The Companion to British History, s.v. "English Law" (London: Loncross Denholm Press, 2008), 484.
  11. ^ a b c Carpenter, Charles E. (). „Court Decisions and the Common Law”. Columbia Law Review. 17 (7): 593–607. doi:10.2307/1112172. JSTOR 1112172.  (Deciziile instanțelor de drept comun reprezintă ele însele lege, sau mai degrabă, regulile stabilite de instanțe în procesul de luare a deciziilor constituie lege.)
  12. ^ a b Black's Law Dictionary – Common law (ed. 10th). . p. 334. 
  13. ^ Black's Law Dictionary – Common law (ed. 10th). . p. 334. the common law comprises the body of those principles and rules of action ... which derive their authority solely from usages and customs of immemorial antiquity, or from the judgments and decrees of the courts recognizing, affirming, and enforcing such usages and customs; and, in this sense, particularly the ancient unwritten law of England 
  14. ^ Jane Kent Gionfriddo, Thinking Like a Lawyer: The Heuristics of Case Synthesis, 40 Texas Tech. L.Rev. 1 (Sep. 2007) [1] [2]
  15. ^ e.g., Ex parte Holt, 19 USPQ2d 1211, 1214 (Bd. Patent App. & Interf. 1991) (explaining the hierarchy of precedent binding on tribunals of the United States Patent Office)
  16. ^ Frederic R. Kellog, Law, Morals, and Justice Holmes, 69 Judicature 214 (1986).
  17. ^ Benjamin N. Cardozo, The Nature of the Judicial Process 22–23 (1921).
  18. ^ Calitățile benefice ale evoluției incrementaliste a dreptului comun au fost exprimate cel mai elocvent de viitorul Lord Mansfield, pe atunci Solicitor General Murray, în cazul Omychund v. Barker, care a susținut că „o lege foarte rar poate acoperi toate cazurile; prin urmare, dreptul comun, care se dezvoltă prin principii extrase din izvorul justiției, este din acest motiv superior unui act al parlamentului”. I Atk. 21, 33, 26 Eng. Rep. 15, 22–23 (Ch. 1744)
  19. ^ „The Legislative Process”. www.geron.org. Accesat în . 
  20. ^ Winterbottom v. Wright, 10 M&W 109, 152 Eng.Rep. 402, 1842 WL 5519 (Exchequer of pleas 1842)
  21. ^ Thomas v. Winchester, 6 N.Y. 397 (N.Y. 1852)
  22. ^ Statler v. Ray Mfg. Co., 195 N.Y. 478, 480 (N.Y. 1909)
  23. ^ Cadillac Motor Car Co. v. Johnson, 221 F. 801 (2nd Cir. 1915)
  24. ^ MacPherson v. Buick Motor Co., 217 N.Y. 382, 111 N.E. 1050 (N.Y. 1916)
  25. ^ a b Stuart Speiser, et al., The American Law of Torts, §§ 1:2, 1:5, and 1:6, Thomson Reuters (2013) (descrierea evoluției dreptului delictual în cadrul dreptului comun în Anglia și Statele Unite, și a „rezistenței reduse [a instanțelor] de a anula (sau de a dezaproba afirmațiile din) deciziile în dreptul delictual acum considerate greșite sau neinspirate” și a reticenței față de orice afirmație conform căreia schimbarea trebuie realizată prin legislație).
  26. ^ a b Social Law Library, Common Law or Civil Code?, Boston, Massachusetts.
  27. ^ „Legal Dictionary – Law.com”. Law.com Legal Dictionary. 
  28. ^ E. Allen Farnsworth, Farnsworth on Contracts, § 1.7, Aspen (2004) (deși anumite domenii ale dreptului contractelor au fost modificate prin lege, „deciziile judiciare [rămân] sursa principală dominantă a dreptului contractelor.”)
  29. ^ Popkin, William D. (). Statutes in Court: The History and Theory of Statutory Interpretation. Duke University Press. p. 254. Există un principiu vechi de drept conform căruia fiecare drept trebuie să aibă un remediu, principiu care provine dintr-o epocă în care statutele adesea nu făceau mai mult decât să identifice o încălcare a legii, lăsând dreptul comun să ofere un remediu. Totuși, instanțele au extins această abordare pentru a deduce o cauză de acțiune privată chiar și atunci când statutele ofereau deja remedii specifice (adesea administrative). Curtea a renunțat recent la interpretarea extinsă a remediilor private, adoptând mai întâi un test în patru părți care impunea anumite limite în deducerea unei cauze de acțiune private și apoi trecând la testul intenției legiuitorului... Judecătorul Lewis Powell a exprimat cel mai clar acest lucru în opinia sa discordantă din cazul Cannon v. University of Chicago, unde a afirmat că puterea judiciară prevăzută de Articolul III nu includea puterea de a deduce cauze de acțiune private din statutele taciturne. 
  30. ^ Pound, Roscoe (). „Spurious Interpretation”. Columbia Law Review. 7 (6): 381. doi:10.2307/1109940. JSTOR 1109940. Obiectul interpretării autentice este de a descoperi regula pe care legiuitorul a intenționat să o stabilească; de a identifica intenția cu care legiuitorul a formulat regula sau sensul pe care acesta l-a atribuit cuvintelor în care este exprimată regula... Obiectul interpretării false este de a crea, anula sau modifica, și nu doar de a descoperi... Este în esență un proces legislativ, nu unul judiciar, devenit necesar în perioadele formative din cauza insuficienței principiilor, slăbiciunii legislației și rigidității regulilor caracteristice dreptului arhaic. Atât timp cât dreptul este considerat sacru sau, din orice alt motiv, incapabil de modificare, un astfel de proces este necesar pentru dezvoltare, dar, continuând în perioadele de legislație, devine o sursă de confuzie. 
  31. ^ Pound, Roscoe (). „What of Stare Decisis?”. Fordham Law Review. 10 (1). 
  32. ^ Southern Pacific Co. v. Jensen, 244 U.S. 205, 221 (1917) (Holmes, J., dissenting).
  33. ^ Popkin, William (). Statutes in Court: The History and Theory of Statutory Interpretation. Duke University Press. p. 97. 
  34. ^ Meister v. Moore, 96 U.S. 76 (1877) (""Fără îndoială, un statut poate abroga un drept conform dreptului comun, dar există întotdeauna o prezumție că legiuitorul nu are o astfel de intenție, decât dacă aceasta este exprimată în mod explicit.")
  35. ^ „Common Law – Atlas of Public Management” (în engleză). Accesat în . 
  36. ^ 83 Cr App R 191, 73 Cr App R 266
  37. ^ E.g., South Corp. v. United States, 690 F.2d 1368 (Fed. Cir. 1982) (en banc în privința aspectelor relevante) (explicând ordinea precedentului obligatoriu pentru Curtea de Apel pentru Circuitul Federal al Statelor Unite); Bonner v. City of Prichard, Alabama, 661 F.2d 1206 (11th Cir. 1981) (en banc) (după separarea Circuitului Unsprezece de Circuitul Cincilea, adoptând precedentul stabilit de Circuitul Cincilea ca obligatoriu până la abrogarea de Circuitul Unsprezece în plen: „[Pre-split] Circuitul Cincilea a urmat regula absolută conform căreia o decizie anterioară a circuitului (panel sau en banc) nu putea fi abrogată de un panel, ci doar de curtea întrunită în plen. Circuitul Unsprezece decide în acest caz că alege și va urma această regulă.”); Ex parte Holt, 19 USPQ2d 1211, 1214 (Bd. Patent App. & Interf. 1991) (explicând ierarhia precedentului obligatoriu pentru tribunalele Oficiului de Brevete al Statelor Unite).
  38. ^ a b „LawGovPol, Common law: advantages and disadvantages. 
  39. ^ Burnet v. Coronado Oil & Gas Co., 285 U.S. 393, 406 (1932) (Brandeis, J., dissenting).
  40. ^ See, e.g., Yeo Tiong Min, "A Note on Some Differences in English Law, New York Law, and Singapore Law Arhivat în , la Wayback Machine." (2006).
  41. ^ a b Theodore Eisenberg & Geoffrey P. Miller (2008). The Flight to New York: An Empirical Study of Choice of Law and Choice of Forum Clauses in PubliclyHeld Companies' Contracts. New York University Law and Economics Working Papers. Paper 124, Arhivat în , la Wayback Machine. (bazat pe un sondaj realizat asupra a 2.882 de contracte, „legea din New York joacă un rol în contractele corporative majore similar rolului pe care legea din Delaware îl joacă în cadrul limitat al disputelor privind guvernanța corporativă. ... Dominanța New York-ului este remarcabilă. Este alegerea legii în aproximativ 46% din contracte”, iar dacă se exclud contractele de fuziune, procentul depășește jumătate.).
  42. ^ Eisenberg & Miller at 19–20 (Delaware este ales în aproximativ 15% din contracte, „Delaware domină pentru un tip de contract—acorduri de fiducie [fuziune]. ... Dominanța Delaware-ului pentru acest tip specializat de contract se datorează aparent avantajelor și flexibilității oferite de legea din Delaware privind fiducia de afaceri.”)
  43. ^ Eisenberg & Miller at 19, numai aproximativ 5% din contractele comerciale aleg legea Californiei, în timp ce aproape 50% aleg legea din New York.
  44. ^ Osley, Richard (). „London becomes litigation capital of the world”. The Independent. London.  Londra este, de asemenea, un forum pentru multe cazuri de defăimare, deoarece legea britanică este mai favorabilă reclamantului—în Statele Unite, protecția oferită de Primul Amendament pentru libertatea presei permite declarații referitoare la persoane publice de veridicitate discutabilă, în timp ce în Regatul Unit, aceleași declarații pot conduce la o hotărâre favorabilă pentru defăimare. Această protecție limitată a libertății de exprimare a determinat Statele Unite să limiteze recunoașterea și aplicarea hotărârilor străine privind defăimarea prin Legea SPEECH din 2010, făcând astfel Anglia și Țara Galilor un forum mai puțin atractiv pentru astfel de cazuri.
  45. ^ "Local customs received lip service, but the royal courts controlled them and often rejected them as unreasonable or unproved." - "common law", Britannica online Academic edition 2013
  46. ^ "common law", Encyclopaedia Britannica online Academic Edtion 2013
  47. ^ "Ambele grupuri doreau un sistem legal cognoscibil (care putea fi cunoscut) și predictibil. Pentru a crea un astfel de sistem, ei încercau să simplifice și codifice legea engleză, să anglicizeze limba sistemului legal, să reformeze profesia și să înlocuiască legile existente cu unele noi, derivate prin rațiune din principii generale al legii naturale." - "Protestantism and the Rationalization of English Law", Assaf Likhovski, "Law & Society" Review, Vol. 33, No. 2 (1999), pp. 365-391, published by Wiley on behalf of the "Law and Society Association".
  48. ^ "Ce vreau să dovedesc este că cererile de reformă juridică ale acestor două grupuri erau, de fapt, cereri de raționalizare a sistemului legal englez […]"- "Protestantism and the Rationalization of English Law", Assaf Likhovski, "Law & Society" Review, Vol. 33, No. 2 (1999), pp. 365-391, published by Wiley on behalf of the "Law and Society Association".
  49. ^ "Aceste grupuri susțineau că legea engleză este impredictibilă din cauză că este neclară și guvernată de bunul plac al judecătorului și celorlalți profesioniști, în loc să fie guvernată de "litera legii". (Winstanley 1651:279)." - "Protestantism and the Rationalization of English Law", Assaf Likhovski, "Law & Society" Review, Vol. 33, No. 2 (1999), pp. 365-391, published by Wiley on behalf of the "Law and Society Association".
  50. ^ "Examinând gândirea juridică a celor două grupuri apărute în timpul Revoluției engleze (n.t.t - autorul pare a rezuma atât războiul civil cât și revoluția într-un singur eveniment istoric sub această etichetă) - Levellers și Diggers - eseul arată cum teologia a furnizat acestora modelul pentru un sistem legal mai prevzibil, […]" - "Protestantism and the Rationalization of English Law", Assaf Likhovski, "Law & Society" Review, Vol. 33, No. 2 (1999), pp. 365-391, published by Wiley on behalf of the "Law and Society Association".
  51. ^ "Dintre toate cererile importante ale radicalilor, numai aceea privitoare la înlocuirea francezei juridice din curți cu limba engleză a fost acceptată, dar chiar și acest mic triumf a fost de scurtă durată, căci dacă la începutul deceniului șase (secol XVII) parlamentul a decis oficializarea englezei în curți (cu excepția Curții Amiralității), în 1658 decizia a fost respinsă (Nourse 1959:516; Shapiro 1975:295; Warden 1978: 684)." - "Protestantism and the Rationalization of English Law", Assaf Likhovski, "Law & Society" Review, Vol. 33, No. 2 (1999), pp. 365-391, published by Wiley on behalf of the "Law and Society Association".
  52. ^ "Jeremy Bentham, de exemplu, în propunerea lui de codifficare a common law promitea solemn să termine astfel manipulările și apelul la obscurul jargon cvasi-preoțesc al justiției." - "After secular law", Winnifred Fallers Sullivan, Robert A. Yelle, Mateo Taussig-Rubbo, Stanford University Press 2011, p. 5.
  53. ^ "Weber însuși nota că atunci când profesiunea juridică e dominată de cei care o practică (așa cum a fost cazul în Roma antică și în Anglia), nu poate apare nici un fel de sistem rațional. Reforma breslei juridice engleze, care are interesul să mențină sistemul prerațional existent, poate fi văzută ca o precondiție a raționalizării." - "Protestantism and the Rationalization of English Law", Assaf Likhovski, "Law & Society" Review, Vol. 33, No. 2 (1999), pp. 365-391, published by Wiley on behalf of the "Law and Society Association".
  54. ^ "More than $1.7 million was paid out to the former Quebec viceroy […]. Among the receipts that raised eyebrows are those for a $59,000 garden party, a $30,000 Christmas party and bills for three different meals that were had simultaneously at three different restaurants." - http://www.torontosun.com/2013/02/12/former-quebec-viceroy-says-she-can-do-no-wrong-and-demands-fraud-charges-against-her-be-dropped
  55. ^ În consecință, aceasta nu poate fi urmărit penal conform jurisprudenței (Common Law) care enunță că regina - și prin extensie reprezentanții ei - nu pot face rău ("The Queen can do no wrong").- http://fr.canoe.ca/infos/societe/archives/2012/08/20120823-135647.html[nefuncțională]
  56. ^ «Imunitatea regală este o moștenire a sutelor de ani de tradiție cu origine în "common law"-ul britanic. Rezumat de adagiul "the Queen can do no wrong" (regina (n.t.: "coroana": în anumite monarhii occidentale, "procuratura", "parchetul" sau "ministerul public" e numit "coroană") nu se poate urmări în justiție pe ea însăși), aceasta durează din vremea în care suveranul era deasupra legii, fiind el însuși creatorul ei. Deși în vigoare astăzi, articolul 17 al Legii de interpretare a Canadei rezumă încă foarte bine această stare de lucruri: "în absența dispozițiilor contrare, niciun text nu obligă pe Majestatea Sa și nici n-are efect asupra drepturilor și prerogativelor ei."». - http://www.ccla.org/rightswatch/2012/12/20/the-queen-can-do-no-wrong-l%E2%80%99immunite-royale-et-le-poste-de-lieutenant-gouverneur/ Arhivat în , la Wayback Machine.
  1. ^ Hadley v Baxendale (1854) 9 Exch 341 (definirea unei noi reguli în dreptul contractelor fără fundament legislativ); MacPherson v. Buick Motor Co., 217 N.Y. 382, 111 N.E. 1050 (N.Y. 1916) (soluționarea delictului de neglijență care nu era reglementat de nicio lege și extinderea dreptului pentru a include părțile care nu fuseseră prevăzute de lege)

Legături externe

[modificare | modificare sursă]
Wikicitat
Wikicitat
La Wikicitat găsiți citate legate de Drept jurisprudențial (comun).